Авторское право и смежные права

0
6

Тема: Авторское право и смежные права

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………….3

  1. Понятие и виды права интеллектуальной

собственности…………………………………………………………………5

  1. Авторское право и смежные права…………………………………7

2.1. Объекты авторского права………………………………………………..7

2.2. Субъекты авторского права………………………………………………12

  1. Институты гражданского права, по охране творческой деятельности, общая характеристика………………………………13

3.1 Институты гражданского права и творческая деятельность……………13

3.2 Авторское право…………………………………………………………..14

3.3 Патентное право…………………………………………………………..20

Заключение……………………………………………………………………..30

Список литературы………………………………………………………….32

ВВЕДЕНИЕ

Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и продолжает оставаться сейчас то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного развития, зависит в конечном счете и успех решения стоящих перед ним экономических проблем. В свою очередь наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необходимые правовые предпосылки. К их числу, безусловно, следует отнести законодательное закрепление таких нормативных правил, которые адекватны складывающимся в обществе товарно-денежным отношениям.

Результаты интеллектуальной творческой деятельности занимают особое место среди объектов гражданского права и традиционно подразделяются на две основные сферы прав: авторское право и промышленную собственность.

Трудно дать точные данные в отношении числа литературных и художественных произведений, созданных во всем мире. Однако известно, что в настоящее время еже­годно публикуется около 1 000000 книг (разных названий), выпускается около 5000 фильмов, а число ежегодно реализуемых копий фонограмм составляет более 3 миллиардов. Все эти объекты, а также иные произведения науки, литературы и искусства, исполнения, постановки и передачи организаций эфирного или кабельного вещания относятся к объектам авторского права и смежных прав.

Объекты промышленной собственности используются обществом для совершенствования техники и технологии, модернизации производства.

Срок охраны авторских прав на произведения науки, литературы и искусства составлял всего 25 лет после смерти автора (до 1973 г.—15 лет); права исполнителей и иных обладателей, смежных прав законом вообще не охранялись; создатели изобретений и промышленных образцов во многих случаях были лишены возможности получения патентов на свои разработки и т.п.

В авторском праве это проявлялось в существовании так называемых типовых авторских договоров, имевших для сторон нормативный характер; в строгой регламентации государством ставок авторского вознаграждения и т.п.

Авторское законодательство разрешало свободно использовать выпущенные в свет произведения в кино, на радио и телевидении, в газетах и т.д. И авторское, и изобретательское право допускали принудительный выкуп субъективных прав на творческие достижения у обладателей таких прав, возможность выдачи принудительных разрешений на их использование и т.п.

Предусмотренные законодательством санкции, которые были весьма незначительны сами по себе, реализовывались на практике с большими трудностями ввиду сложности и длительности судебной процедуры, отсутствия заинтересованности адвокатов в ведении подобных дел и т.д. В результате при массовых нарушениях авторских, изобретательских и патентных прав количество судебных дел данной категории было очень незначительным.

За последние  годы в правовой жизни нашего общества в сфере создания и использования произведений науки, литературы и искусства произошли существенные изменения. С принятием 10 июня 1996 года закона РК «Об авторском праве и смежных правах» завершилось формирование казахстанской системы авторского права как системы норм, предусматривающих очень высокий уровень охраны прав авторов, полностью соответствующий требованиям Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений, являющейся своеобразным мировым эталоном защиты авторских прав.  Вопрос о принятии такого «сильного» закона был поднят давно как в связи с изменением политики государства в отношении человека, его прав и свобод, признанных высшей ценностью, так и в связи со стремлением Казахстана стать членом Бернского Союза. Одним из принципов Бернской Конференции является принцип минимального объема охраны, что означает, что сама Конвенция устанавливает некоторые нормы авторско-правовой охраны, которые подлежат обязательному применению в странах, участвующих в ней. Долгое время СССР, а затем и Казахстан не могли присоединиться к Бернской Конвенции, так как национальное законодательство не обеспечивало такого высокого уровня охраны авторских прав. И лишь сегодня, когда уровень охраны, предоставляемый казахстанским законодательством, достиг так называемого уровня «Бернской» Конвенции, появилась реальная возможность присоединиться к Бернской Конвенции, что Казахстан и сделал, став с 10 ноября 1998 года полноправной ее участницей. Признавая значимость этих правовых решений, необходимо выяснить наиболее важный для практики вопрос о том, как будут применяться нормы закона Конвенции? На какие события и факты распространяют они свое действие, в отношении создания и использования каких произведений они будут иметь силу, являются ли объектом охраны лишь произведения, созданные после даты вступления в силу закона или международного договора или же охрана предоставляется с обратной силой? Общая теория права, определяя обратную силу закона как распространение его на случаи или факты, имевшие место до вступления его в силу, гласит, что по общему правилу действует принцип: «закон обратной силы не имеет». Сформулировав общий принцип, теория права оставила его конкретизацию за отдельными отраслями права в связи со спецификой их метода и предмета регулирования, предоставив им. возможность самостоятельно определять те случаи и факты, на которые распространяют свое действие новые нормы права. Эта работа посвящена проблемам авторского права, цель которой – показать, как вопросы авторского права решаются на международно-правовом уровне и в национальных законодательствах различных стран. Особое внимание хотелось бы уделить, наиболее актуальным сегодня для Казахстана проблемам: присоединению к Бернской Конвенции – в связи с этим подробно проанализировать положения статьи 18 Бернской Конвенции, касающиеся порядка ее действия, показать возможности ее толкования на примере США и Казахстана, отметить значение присоединения без обратной силы; порядка действия во времени Закона РК «Об авторском праве и смежных правах»

 

  1. Понятие и виды права интеллектуальной

собственности

 

Право интеллектуальной собственности – это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих от­ношения, связанные с творческой деятельностью. При этом гражданское право не регулирует непосредственно саму творческую деятельность, ибо процесс творчества остается за пределами действия его норм. Функции гражданского права заключаются в признании авторства на уже созданные результаты творческой деятельности, установлении их правового режима, моральном и материальном стимулировании и защите прав авторов и иных лиц, имеющих  авторские права.

Авторские, изобретательские и подобные им права обычно  называют исключительными, т.е. абсолютными субъективными правами, обеспечивающими  их носителям правомочия  на совершение различных действий с одновременным  запрещением всем другим лицам совершать указанные действия.

Однако интеллектуальная собственность имеет свою существенную  специфику, заключающуюся в нематериальной природе объектов права интеллектуальной собственности, творческом характере труда по их созданию, т.е. это институт собственности на нематериальные блага его субъектов. И здесь не совсем применима классическая триада правомочий собственника, осуществляющего обычные имущественные права, поскольку, отчуждая, на­пример, объект, своей интеллектуальной собственности, его создатель не лишается тем самым всяких прав на него, а приобретатель не получает возможности по своему усмотрению  изменять этот объект и вообще считать его исключительно своим. Тем более, что, в собственность других лиц переходят, как правило, не объекты права интеллектуальной собственности, а материальные носители научно-технических идей и художественных образов (конкретные картины, издания, техническая документация).

Таким образом, сущность права интеллектуальной собственности  заключается в нематериальной природе ее объектов.

Содержание права интеллектуальной собственности составляют  личные неимущественные  (духовная собственность) и связанные с ними имущественные права ее субъектов. Специфика содержания права интеллектуальной собственности состоит в двуединой структуре и в том,  что здесь имущественные права не просто связаны с не­ имущественными,  они исходят от неимущественных прав  и основываются на духовной собственности создателей.

В соответствии с Законом РК “О собственности” объектами права интеллектуальной собственности являются произведения науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, полезные модели, промышленные  образцы, рационализаторские предложения,  знаки для товаров и услуг, результаты научно-исследовательских работ и другие результаты интеллектуального   труда.

В зависимости от особенностей объектов права интеллектуальной собственности можно выделить четыре ее   разновидности:

1)  авторское право и смежные права;

2)  право на открытие;

3)  промышленная собственность (право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, которые  называют также патентным правом);

4)  другие результаты творческой деятельности, используемые в производстве (право на товарный знак, знак обслуживания, на рационализаторское предложение, фирменное наименование, охрану селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, интересов обладателя “ноу-хау”).

Объекты права интеллектуальной собственности следует отличать от материального носителя, в котором выражено произведение или иной результат интеллектуального труда. Если право на объекты интеллектуальной собственности принадлежит только авторам и их законным преемникам, то право собственности на материальные носители, в которых выражено произведение, может принадлежать неограниченному кругу лиц, но уже не на праве интеллектуальной собственности, а в порядке обычного имущественного права.

 

 

  1. Авторское право и смежные права

 

Гражданско-правовой институт авторского права и смежных прав регулирует неимущественные отношения и связанные с ними имущественные отношения в сфере создания и использования произведении литературы, науки и искусства.

Нормативно-правовое  регулирование  указанного; института наряду с законодательством о собственности осуществляется непосредственно Законом РК “Об авторском праве и смежных правах”, в ст.1 которого указывается, что настоящий Закон охраняет личные (неимущественные) и имущественные права авторов и их правопреемников, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), и права исполнителей, производителей фонограмм, организаций вещания (смежные права). Иными словами, в законе прямо закреплены двуединое содержание авторского права и смежных прав как разновидности права интеллектуальной собственности и приоритет в содержании личных (неимущественных) прав.

 

2.1 Объекты  авторского права

 

Это  произведения литературы, искусства и науки, удовлетворяющие  следующим  требованиям:

Во-первых, произведение  должно быть творческим.

Творчество – это интеллектуальная работа, направлен­ная на создание нового. Творческий характер произведения означает, что оно является новым по сравнению с ранее известными. Новизна может  выразиться как в новом содержании, так и в новой форме. Для объектов авторского права  существенное  значение имеет как новизна содержания, так и новизна формы. Новая форма отражения известного содержания характеризует произ­ведение как творческое и влечет признание его объектом авторского права. История литературы и искусства знает немало этому  примеров: Шекспир брал темы  для ряда своих трагедий из произведений античных греческих ав­торов, Стендаль широко использовал для своих новелл итальянские средневековые хроники, библейские сюжеты нашли   отображение  на  полотнах  многих   великих живописцев и  т.д.

Вторым признаком объекта авторского права является  объективная выраженность – объект должен существовать  в какой-либо форме, доступной для восприятия другими  людьми. Если идеи, мысли, образы автора не получили  выражения  вне его сознания – нет объекта авторского  права. Из истории отечественной музыки известно, что  композитор М. И. Глинка, написавший две гениальные  оперы “Иван Сусанин” и “Руслан и Людмила”, сочинил  третью оперу, которую он назвал “Двумужница”. Глинка  говорил: “Опера у меня вся тут, в голове, дайте мне  либреттиста, и через месяц опера будет готова”. Не найдя  либреттиста и заболев, Глинка уехал в Германию, “на  воды” – лечиться, где умер и таким образом эта опера  не увидела свет. Для признания произведения объектом  авторского права достаточно двух названных признаков.  Не имеет значения, обнародовано оно или нет. Произведение становится объектом авторского права с момента  его создания в какой-либо обыкновенной форме. Не требуется официального оформления этих произведений. Не  имеет значения достоинство и назначение произведения.  Не имеет значения внешняя форма  его выражения.

Согласно ст. 5 Закона “Об авторском праве и смежных правах” объектами его охраны являются следующие произведения в области науки, литературы и искусства:

1)  литературные, письменные произведения беллетристического, научного, технического или практического характера (книги, брошюры, статьи, компьютерные программы и т.д.);

2)  выступления, лекций, речи, проповеди и другие устные произведения;

3)  музыкальные произведения с текстом и без текста;

4)  драматические, музыкально-драматические произведения, пантомимы, хореографические и другие произведения, созданные для сценического показа;

5)  аудиовизуальные произведения;

6)  скульптуры, картины, рисунки, гравюры, литографии и другие произведения изобразительного искусства;

7)  произведения архитектуры;

8)  фотографии;

9)  произведения прикладного искусства, если они не охраняются специальным законом о промышленной собственности;

10) иллюстрации, карты, планы, эскизы, пластические произведения, касающиеся географии, геологии, топографии, архитектуры и других областей науки;

11) сценические обработки произведений, указанных в подпунктах 1 настоящей статьи, и обработки фольклора, пригодные для сценического показа;

12) переводы, адаптации, аранжировки, другие пере­работки произведений и обработки фольклора (производные произведения) без причинения ущерба охране оригинальных произведений, на основании которых созданы  производные произведения;

13) сборники произведений, сборники  обработок фольклора, энциклопедии  и антологии, сборники обычных данных,  другие составные произведения, при условии, что они являются результатом творческой работы по подбору, координации или упорядочению содержания без причинения ущерба охране входящих в них произведений.

Не  являются объектами авторского права:

1) официальные документы (тексты законов и других правовых актов, решения  судов  и т. п.);

2) государственная символика  (флага, гербы, ордена и т. п.);

3)  произведения народного творчества;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие официальный  информационный  характер.

Субъекты  авторского права

Субъекты авторских и смежных прав подразделяются на две группы:

1)  субъекты с первоначальными правами (авторы, исполнители, производители фонограмм, организации вещания);

2)  правопреемники (наследники, организации-правопреемники, государство);

Автор – главный  субъект  авторского права. Это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение, являющееся объектом авторского права. Не  имеет  значения  его  дееспособность. Моментом возникновения авторского права является завершение создания произведения, без официального оформления авторства, независимо от опубликования. Для возникновения и  осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, или иного специального оформления, или соблюдения каких-либо формальностей.

Субъектами авторского права могут быть как граждане Казахстан,  так и иностранцы. Иностранные граждане – авторы  пользуются защитой авторского законодательства в Казахстане если созданные ими произведения находятся в какой-либо объективной форме на территории Казахстана, а если нет – то в соответствии с международными договорами Казахстана и совместными конвенциями по авторскому праву (Женевской, Бернской).

Субъектами авторского права могут быть соавторы, если произведение создано совместным творческим тру­дом двух или более лиц. Различаются два вида соавторства:

Субъектами  авторского права  являются правопреемники  автора – наследники, контрагенты по авторским договорам, к ним переходят некоторые авторские права.

Авторские права подразделяются на:

1) личные;

2) имущественные.

Личные  неимущественные  права – это  право авторства, право на авторское имя, право на защиту произведения от всяких искажений  и посягательств, право опубликование произведения (обнародование).

Личные неимущественные  права – право авторства,  право на имя и право на защиту произведения и репутации  автора бессрочны. Эти права не переходят по  наследству. Но наследники могут осуществлять защиту этих прав, и эти правомочия наследников сроками не  ограничиваются.

Личные  (неимущественные) права автора закреплены в ст. 13 Закона “Об авторском праве и смежных правах” и заключаются в следующем:

1)  требовать признания своего авторства, упоминания его имени в связи с использованием произведения, если это практически возможно;

2)  запрещать упоминание своего имени, если он как автор произведения желает остаться анонимным;

3)  выбирать псевдоним (вымышленное имя) в связи с использованием произведения;

4)  противодействовать любому искажению, извращению или  иному изменению  произведения или любому другому посягательству на произведение, что может повредить чести и репутации автора;

5)  право на обнародование произведения.

Имущественные права – это исключительные права на использование произведения, т.е. право воспроизводить  его, распространять,  публично  показывать, публично исполнять, сообщать для всеобщего сведения в эфир  или по  кабелю, переводить и т.д., а также получать авторское вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается договорами, а в законе определяются лишь  минимальные  ставки.

Имущественные  права автора перечислены в ст. 14 указанного Закона, где предусматривается, что автору или другому лицу, имеющему авторское право, принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме  и любым способом, в частности ему при­надлежит исключительное право разрешать или запрещать:

1)  воссоздание произведений;

2)  публичное исполнение и публичное оглашение произведений;

3)  публичный показ;

4)  любое повторное публичное оглашение в эфире или по проводам уже переданных в эфир произведений, если оно осуществляется другой организацией;

5)  переводы произведений;

6)  переделки, адаптации, аранжировки и другие подобные изменения произведений;

7)  распространение произведений путем продажи, отчуждение иным  способом или путем сдачи в наем или в прокат и иной передачи до первой продажи экземпляров произведения;

8)  сдача в наем после первой продажи, отчуждение иным  способом экземпляров аудиовизуальных произведений, музыкальных произведений, в нотной форме, а также произведений, зафиксированных на фонограмме или в форме, читаемой машиной;

9)  импорт экземпляров произведений.

Авторы  произведений изобразительного искусства  кроме  названных имеют  дополнительные права  (если  произведение стало собственностью другого лица). Это:

1) право доступа – возможность воспроизводить свое произведение

2) право  следования, которое означает, что  при перепродаже произведения изобразительного искусства его автор имеет право на вознаграждение от продавца  в виде определенного процента от перепродажной цены.

Этот перечень не является исчерпывающим, в частности исключительные права авторов на использование произведений архитектуры,  градостроительства, садово-паркового искусства включают в себя и право участия в практической реализации проектов этих произведений.

Имущественные  права авторов переходят по наследству.

Не  переходят по наследству личные (неимущественные) права автора, однако наследники имеют право защищать  авторство на произведение и противодействовать искажению,  обезображиванию  или иному  изменению произведения, а также какому-либо другому посягательству на произведение, если это может причинить ущерб чести и репутации автора.

Охрана  прав авторов действует в сроки, установленные  ст.24 Закона “Об авторском праве и смежных правах”.

По  общему правилу, охрана, предоставляемая настоящим  Законом, действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

Срок охраны произведений, созданных в соавторстве, действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора.

Для произведений, обнародованных анонимно или под псевдонимом, срок охраны истекает спустя 50 лет после того, как произведение было обнародовано. Если взятый автором псевдоним не вызывает сомнения в отношении личности  автора или если автор произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение 50 лет, то применяются общие правила о сроках охраны.

Срок охраны произведений посмертно реабилитированных  авторов действует в течение 50 лет после их реабилитации.

Авторское право на произведение, опубликованное течение 30 лет после смерти автора, действует в течет 50 лет от даты его правомерного опубликования.

Действие срока охраны начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имели место вышеуказанные юридические факты.

Право авторства, право на имя и право противодействовать искажению, обезображиванию или иному изменению  произведения или какому-либо другому посягательству на произведение, что может причинить ущерб чести и репутации автора, охраняются бессрочно.

После  истечения срока действия авторского права  произведение становится  общественным  достоянием.  Такие произведения могут свободно использоваться любым лицом  (не надо спрашивать разрешения, например,  на его воспроизведение, постановку и т.д.) и без выплаты  авторского вознаграждения. Однако при этом должны  соблюдаться исключительные бессрочные права авторов –  право авторства, право на авторское имя, право на защиту  произведения и репутации автора (право на неприкосновенность произведения).

Свободное использование авторских прав в некоторых  случаях, допускаемых законом, возможно и при жизни  автора – при цитировании, использовании в учебных  целях в качестве иллюстраций, при воспроизведении в  средствах массовой информации для всеобщего сведения  статей по  текущим   экономическим, политическим,  социальным, религиозным  вопросам, использование  публично произнесенных  политических речей, обращений, докладов и в ряде других случаев. При этом должны  соблюдаться следующие условия:

1) это возможно только в случаях, указанных в законе ;

2) только в отношении правомерно опубликованных произведений;

3) с обязательным указанием имени автора ;

4) с указанием источника (издания) ;

5) с соблюдением неприкосновенности произведения.

Наряду с авторскими правами названный Закон подробно регулирует отношения в сфере смежных  прав. Подобное название эти права получили потому, что лица, обладающие  ими, творчески используют созданные другими лицами произведения, и они не рассматриваются в качестве авторов исполняемых ими или записываемых и воспроизводимых произведений. Объектом для их прав служит само исполнение либо звуко и видеозапись. Поэтому по сравнению с авторскими эти права носят в определённой мере ограниченный характер и сводятся по существу к разрешению (согласию) на воспроизведение (использование) и требованию соответствующей оплаты.

Согласно ст. 31 Закона “Об авторском праве и смежных  правах” исполнители осуществляют свои права при условии соблюдения ими прав авторов исполняемых произведений. Производители фонограмм и организации вещания  должны соблюдать права авторов и исполнителей. Организации вещания должны соблюдать права авторов, исполнителей и производителей фонограмм.

Смежные права

Это права исполнителей, производителей фонограмм и организаций радио- и телевещания.

Они являются смежными  по отношению  к авторским правам, т. е. это права близкие, примыкающие, связанные с авторскими. Их  роль своего рода посредническая – между  авторами и широкой аудиторией. Вместе с тем они являются  вторичными по отношению  к авторским правам, ибо обеспечивают использование произведений авторов.

Смежные   права обеспечивают  защиту творческого труда лиц, доносящих произведения авторов до широкой аудитории, от нелегального использования результатов их работы.

Специфика смежных  прав:

1) они связаны с использованием  определенных  технических устройств (поэтому они появились лишь в  XX веке, с развитием технического прогресса – изобретения звуко- и видео­записи,  радио,  кино,  телевидения,  искусственных спутников);

2) объекты смежных прав закрепляются на материальных  носителях  (например, наличие  записи исполнения на магнитных пленках, кассетах, видеопленках);

3) осуществлять исполнение  возможно повторно, бесконечно, перед практически неограниченной аудиторией и без живого участия самого исполнителя.

 

2.2 Субъектами смежных  прав являются:

 

1) исполнители (актеры, музыканты, режиссеры, дирижеры и т. д.);

2) производители фонограмм (лица, первыми осуществившие звуковую  запись исполнения);

3) организации эфирного или кабельного вещания (те, которые сами создали передачу либо по заказу и за счет которых создана передача).

Субъекты   смежных  прав должны  иметь договор с автором  произведения, а производители фонограмм и организации эфирного и кабельного вещания – ещё и договор с исполнителем. Все субъекты  смежных  прав имеют  исключительное право на использование произведения  (исполнения, постановки, фонограммы, передачи). Это  означает, что другие лица должны получать разрешение  на  первичную запись исполнения,  постановки, передачу в эфир или по кабелю от субъектов этих прав. Они  дают также разрешение  на воспроизведение фонограммы,  переделку, переработку и ряд других действий. Субъекты  смежных  прав имеют  также право на вознаграждение. Эти права регулируются посредством договоров с пользователями, а сбор и выплата вознаграждения – специальными организациями, управляющими смежными правами,  которые  создаются  их  субъектами. Срок действия смежных прав – 50 лет.

Исключениями являются  случаи, когда допускается использование записей исполнения, постановок, фонограмм, программ передач вещательных организаций без получения разрешения (без согласия) их субъектов. Это допускается:

1) при включении в обзор о текущих событиях небольших отрывков ;

2) при использовании исключительно в  целях  обучения  и  научного  исследования;

3) для цитирования в  форме небольших  отрывков в  информационных  целях;

4) использовании в личных целях.

 

  1. 3. Институты гражданского права по охране результатов творческой деятельности, общая характеристика

 

3.1.Общая характеристика институтов ГП по охране творческой деятельности.

 

Важную роль в области научно-технического и художественного творчества играют авторское, изобретательское (патентное) право, право на промышленный образец и товарный знак. Главные их нормы сосредоточены в ГК, а также в специальных законодательных актах.

Предписания авторского, изобретательского (патентного) законодательства, законодательства о промышленных образцах и товарных знаках входят в состав гражданского права лишь в той мере. в какой они регулируют имущественные и личные неимущественные отношения между юридически равными субъектами. Дело в том, что само это законодательство имеет комплексный характер и включает отдельные положения государственного, административного, финансового, трудового, процессуального и даже уголовного права.

Авторские, изобретательские и подобные им права обычно называют исключительными. Под исключительными правами в теории данного права понимаются субъективные абсолютные права, обеспечивающие их носителям правомочия   на   совершение   различных   действий   (по использованию результата творчества, распоряжению им и т.п.) с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия. Исключительные   авторские   права,   права   на изобретения, промышленные образцы и другие объекты возникли как реакция права на массовое применение товарно-денежной формы в духовной сфере. Некоторые авторы ставят даже знак равенства между исключительным правом и собственностью. Тождество   или   сходство функции авторского, изобретательского права,   права   на промышленный   образец   не   означает   необходимости включения последних в сферу изобретательского либо авторского права. Между    всеми    названными  институтами  есть принципиальные различия, обусловливающие  их самостоятельное существование в системе гражданского права. Например, авторское право охраняет прежде всем форму произведения, в то время как изобретательское право – его содержание. Для  признания  творческого произведения объектом авторского права достаточно  выражения  его  в любой объективной форме, позволяющей воспроизводить    результат    творчества.   Напротив,   для   прямой   охраны изобретений, рационализаторских предложений, промышленных образцов и товарных знаков требуется акт квалификации компетентного органа. Другие различия касаются прав авторов и оснований их возникновения. Нематериальная природа объектов, творческий характер труда по их созданию, сходство в оформлении  и исключительный характер некоторых субъективных прав породили еще в прошлом веке стремление создать единый институт «исключительных прав», или промышленных прав и авторского права, или авторского права в широком смысле. В настоящее время на Западе широко распространена концепция права нематериальных, или духовных, благ. Попытки разработать единый правовой институт в области науки, техники, литературы и искусства предпринимались и советскими авторами, предлагавшими в разное время объединить авторское и изобретательское право и право на промышленный образец.

Выявление общих черт в различных институтах, опосредуюших сферу научно-технического  и художественного творчества, полезно для развития   законодательства,   правовой   теории, правоприменения и изучения права. Однако этого недостаточно для конструирования в системе гражданском    права    единого   «комплексного»   института, опосредующего   творческую деятельность. В законодательстве правовые нормы могут комбинироваться свободнее, и лишь в его структуре имеются основания    для     функционального    обособления    норм,    скажем, изобретательского и авторского права.

 

3.2 Авторское право. Понятие и значение авторского права

 

Понятие авторского права.

Авторское   право   –   один   из институтов гражданского права. Регулируемые   им имущественные и личные неимущественные отношения связаны с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства: Авторские право как самостоятельный институт решает конкретные задачи, которые включают всемерную охрану имущественных, личных неимущественных прав и законных интересов авторов; обеспечение правовыми   средствами наиболее благоприятных условий для создания научных  и художественных  произведений; широкое использование их обществом.4 В объективном смысле авторское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства. В субъективном смысле авторское право – те личные «неимущественные и имущественные  права,  которые  принадлежат лицам,  создавшим произведения литературы, науки и искусства.

Принципы авторского права.

Нашему авторскому праву присущи определенные общие принципы. Принцип свободы творчества позволяет автору выбирать интересующую его тему, форму будущего произведения, метод создания, использовать свое произведение всеми дозволенными законом способами. Конституционное    законодательство    гарантирует   свободу   научного,  технического   и  художественного  творчества  путем  широкого развертывания    научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развития литературы и искусства. Принцип сочетания личных интересов автора с интересами всего общества отражен в ст. 488 ГК, допускающей использование    произведения    автора    для   удовлетворения   личных потребностей. Статья 488 ГК предусматривает возможность использования без согласия автора и уплаты ему авторскою вознаграждения изданного произведения для создания нового, творчески самостоятельного произведения. Принцип моральной и материальной заинтересованности автора в создании и использовании произведений. На практике существуют личные формы морального поощрения: присуждение почетных званий (заслуженный артист и т.д.), переиздание произведений, снискавших признание народа. Моральным и материальным поощрением является присуждение авторам произведений науки,   литературы  и  искусства  различных государственных    и    именных   премий. Установление авторского вознаграждения в виде гибких ставок за различного рода произведения также является способом материального стимулирования. Принцип всемерной охраны прав и законных интересов авторов отражен не только в нормах   права,   которые   устанавливают   права и обязанности   участников   авторских правоотношений, закрепляют гарантии реализации субъективных прав, определяют компетенцию государственных органов, но и в нормах, обеспечивающих защиту нарушенных авторских прав. Законодательство об авторском праве. Отношения в сфере научного и   художественного творчества регулируются различными нормативными актами,   которые   в   совокупности составляют   законодательство об авторском    праве. Оно   характеризуется   определенным единством, проявляющимся в задачах и общей направленности всех законодательных актов; в круге регулируемых им отношений, способах защиты авторских прав. Законодательство об авторском праве – составная часть гражданского законодательства. Хотя в Основах гражданского законодательства и в гражданском кодексе авторское право выделено в самостоятельный раздел, тем не менее на регулируемые им отношения распространяется действие других норм этих законов, причем не только общих (например, о правоспособности граждан, включающей возможность иметь авторские права), но и ряда специальных (например, о наследовании при переходе по наследству некоторых правомочий автора, о договорах при заключении и исполнении авторских договоров, о возмещении убытков при защите имущественных прав авторов и др.). Нормы авторского права содержатся в различных законодательных и нормативных актах республиканского    значения.    Основы гражданского    законодательства    устанавливают принципиальные положения по   вопросам,  требующим единообразного решения во вех республиках. Раздел    Основ   «Авторское   право»   относит   к   таковым   критерии охраноспособности произведений как объектов авторского права, права субъектов научного и художественного  творчества,  правовые  вопросы использования  результатов  научного  и художественного творчества, срок действия авторского права. Такое единство предопределено и необходимостью участия в международных конвенциях по охране авторских прав. При разрешении  споров  по авторским делам применяется руководящее постановление Пленума Верховною Суда СССР от 18 апреля 1986 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений. «Республика Казахстан как и другие субъекты бывшего СССР участвует в международной системе охраны авторских прав, что связано с присоединением СССР к Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве с 27 1973 г. Всемирная конвенция исходит из принципа национального режима. В силу этого принципа в каждой стране – участнице произведениями иностранных авторов предоставляется такая же охрана, как и произведениям своих граждан, т.е. применяются правила национального законодательства об авторском праве. Конвенция дает примерный перечень охраняемых произведений. Законодательство ряда стран идет по этому пути. Подробно решен во Всемирной конвенции вопрос о лицах, имеющих право на охрану. Согласно ее правилам, охраняются авторские права граждан   государств, участвующих в Конвенции, независимо от места первого выпуска их произведений в свет. Охраняются авторские права граждан государств, не участвующих в Конвенции, произведения которых впервые вышли в свет на территории государства – участника конвенции. Действие Всемирной конвенции распространяется на авторские права лиц без гражданства, поскольку каждое государство-участник имеет право внутренним законодательством предоставить такую же охрану авторских прав всем лицам, постоянно проживающим на территории этого государства, как и своим гражданам. Всемирная конвенция уделяет внимание условиям предоставления охраны авторских прав: специальное обозначение на всех экземплярах произведения, начиная с первого издания (С), имя обладателя авторского права, год первого выпуска издания в свет; специальные процессуальные требования, продолжительность срока охраны и др. Следует отметить, что нормы Основ гражданского законодательства 1991 г. пошли еще дальше по пути расширения охраны авторских прав, учитывая многие положения более строгой Международной конвенции об охране литературных и художественных произведений (Бернской конвенции) и Конвенции об охране интересов артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римской конвенции).

Основные категории авторского права.  Объекты авторского права. Согласно ст. 471 ГК, авторское право распространяется на произведения литературы, науки и -искусства. Правом охраняются лишь те произведения, которые обладают определенными признаками,   отличающими их от иных результатов творческой деятельности. Эти признаки сформулированы в самом законе.

Прежде всего, произведение должно быть результатом творческой деятельности. Далее, оно должно иметь объективную форму выражения, обеспечивающую его воспроизведение. Произведение, признаваемое объектом авторского права, возникает в результате творческой деятельности, но не всякой, а лишь той, которая  непосредственно  относится  к области литературы, науки и искусства. В    юридической   литературе   под   творчеством   понимается интеллектуальная работа, направленная на создание нового. Одно из определений творчества (по Б.И.Серебровскому) обозначает его как сознательный  и  в большинстве случаев весьма трудоемкий процесс, имеющий целью достижение определенного результата.

Для творческой деятельности характерны два момента:

а) сознательный, интеллектуальный характер работы;

б) новизна созданного произведения.

Сознательный,     интеллектуальный     характер     деятельности творческого работника проявляется в том, что до создания произведения оно формируется, складывается в его сознании, представлении. Прообразом произведения служит замысел, который в своем развитии проходит несколько этапов:  замысел-идеал, замысел-план, набросок будущего произведения, воплощение замысла, создание произведения. Переход от одного этапа к другому составляет процесс творчества. Каждый этап имеет особенности, помогает автору уточнить представления   об   объективной   действительности. соотносить   ее с эмоциональным    восприятием.   И,   конечно   же,   творчество   сугубо индивидуально по методам и стилю. Новизна присуща не только произведению,  но и творческой деятельности. Новизна в творчестве обнаруживается, когда автор создает оригинальное произведение, а также берет уже существующее произведение для создания на его основе творчески самостоятельного произведения. По мнению В. И. Серебровского, новизна как необходимый элемент творческой деятельности может выражаться в новом содержании, новой форме произведения, в новой идее, новой научной концепции. В отличие от новизны творческой деятельности, есть новизна произведения творчества, получившего объективированное выражение. Она составляет обязательный и самостоятельный признак, установленный законом в отношении изобретений, промобразцов и т.д., т.е. результатов научного и технического творчества. Применительно к объектам авторского права закон не называет признака новизны. В юридической литературе новизну произведения связывают с его темой, идеей, содержанием, формой. Другой признак произведения – объективная форма выражения. Пока замысел автора не проявился вовне, нет объекта охраны. Его воплощение в произведение литературы, науки и искусства требует соответствующего правового регулирования, объективная форма произведения означает любое выражение вовне идеи, образа, мысли, доступной для восприятия других. Каждое произведение имеет конкретную форму выражения. Оно может быть устным, письменным, в форме рукописи, чертежа и т.д.  Для признания произведения объектом авторском права закон не требует завершенности работы. Произведение может быть незаконченным, но обеспечивается правовой охраной. В перечне объектов авторского права названы эскизы, планы и т.д., которые, как правило, используются автором при создании произведения. Закон связывает объективную форму выражения произведения творчества с возможностью его воспроизведения, повторения. Так, рукопись, в которой воплощен замысел автора, может быть издана, экранизирована,   использована иным образом, объективный труд может быть воспроизведен различными способами. К формам воплощения произведения закон  относит рукопись, чертеж,  изображение, различные виды механической записи и т.д. Произведение, должно быть облечено в такую объективную форму, которая позволяла бы его воспроизводить другим лицам без участия автора. Если ту   или  другую   форму воплощения творческого замысла практически невозможно воспроизвести, то такой результат творчества не может быть признан объектом авторского права. Закон содержит обширный      перечень произведений, на которые распространяется авторское право.  Перечень примерный, так как невозможно перечислить все виды уже известных произведений. Кроме того, он дает возможность обеспечить правовую охрану произведений, могущих появиться в будущем объекты  художественного конструировании (дизайн), объемные веские оптические копии различных объектов (голография) получают правовую охран)’, а следовательно, могут дополнить перечень объектов авторского права.

Основные разновидности объектов авторского права.

Литературные  произведения составляют  значительную  часть объектов авторского права. Особенность их в том, что мысли, чувства, идеи и образы выражаются посредством слова в оригинальной композиции и оригинальном изложении. В структуре литературного произведения выделяется тема, материал, идеология, образная система, сюжет, язык, заглавие. Эти элементы  литературного произведения разделяются на юридически безразличные,  т.е.  тему,  материал, сюжет, идейное содержание, и юридически значимые – образная система и язык. Использование значимых элементов произведения в ряде случаев требует согласия автора. Литературная обработка как вид творческой деятельности возникла в связи с необходимостью записи рассказов «бывалых людей», мелодий народных певцов, т.е. людей, не имеющих опыта литературной или музыкальной работы. Записанный и обработанный литературный материал отвечает   требованиям,   предъявляемым   законом   к литературным или музыкальным произведениям. Вместе с тем в законе нет специальной нормы, регулирующей отношения «бывалых людей» и литературных (музыкальных) обработчиков.  На  практике  первые признаются авторами произведения, вторые – авторами литературной записи. Наряду с произведениями литературы можно выделить группу произведений искусства: музыкальные,    хореографические,    сценические, произведения изобразительного искусства, кинофильмы, телефильмы и др. Музыкальные   произведения выражаются в сочетаниях звуков, образующих мелодию и связанных ритмом и гармонией. Они имеют форму ораторий, симфоний, сонат, квартетов и т.п. Кроме музыкальных существуют музыкально-драматические произведения, которые создаются на литературно-драматической основе (либретто) и исполняются на сцене в виде опер, балетов, оперетт. Музыкальные произведения записываются композитором особыми знаками, позволяющими фиксировать его творческий замысел. Нотная запись музыкального произведения образует клавир, представляющий собой переложение оркестровой пьесы, оперы для фортепьяно, или партитуру, содержащую все партии многоголосого музыкального произведения. Музыкальное произведение может воспроизводиться путем переписки нот от руки, копирования их на множительной технике, издания в печати, публичном исполнения и т.д. Обработка    чужих   произведений,   оркестровка,    переложение относятся к объектам авторского права, если они содержат элемент творчества. Хореографические произведения и пантомимы создаются при помощи пластических движений человеческом  тела. В сочетании с музыкой хореографическое    произведение    образует музыкально-сценическое произведение. Из числа произведений изобразительного искусства можно выделить произведения живописи, скульптуры,  графики,  декоративно-прикладного искусства,  иллюстрации,  рисунки  и т.д. Художники, скульпторы создают оригинальные произведения, которые могут воспроизводиться путем изготовления копий либо самими авторами, либо иными лицами. Архитектурные произведения, отнесенные к объектам авторском права, представляют собой синтез инженерного искусства, бионики, живописи, скульптуры, науки, архитектуры. В них слиты наука, техника, искусство. Эскизный архитектурный проект, в котором воплощается замысел зодчего, содержит решение будущего сооружения, внутреннее развитие его сочлененных пространств, их объемы, фактуру и цвет. На основе эскизного архитектурного проекта строятся здания, сооружения, ансамбли и т.д. В юридической литературе бытует мнение, что авторское право охраняет материальные носители, в которых выражен результат творчества архитектора.  Это мнение представляется спорным, ибо авторское право охраняет совокупность идей и образов. Что же касается материальных носителей, то они являются предметами, в отношении которых действует вещное право с присущими ему способами охраны.5 Кинематографические   произведения  охватывают  многообразные произведения для кино: сценарии, сценарные планы, дикторский текст, текст песен, кинофильмы и т.д. Сценарий в качестве основы кинофильма должен   отвечать требованиям закона, а также сценарного договора, отражающего специфику кинотворчества. Материальные носители кинотелевизионного фильма – это пленка, видеокассета, видеодиски и т.д.  На которые распространяется вещное право. До сих пор речь шла об оригинальных произведениях, создаваемых авторами. Закон охраняет также зависимые произведения, возникшие на основе существующих оригинальных произведений. Эти произведения появляются в результате перевода, переделки, составительства. Зависимость перевода литературного, научного, художественного произведения от оригинала не лишает его самостоятельности. Закон относит переводы к объектам авторского права, сохраняя для них те же критерии охраноспособности, что и для других произведений. Если же переводчик ограничивает работу подбором равнозначных слов по отношению к языку оригинала, то подобный перевод («подстрочник») не может  быть   объектом   авторского права. Перевод, выполненный с согласия автора или его правопреемников одним лицом, не препятствует другому лицу осуществлять новый перевод этого же произведения. К объектам авторского права относятся сборники произведений. В сборники могут включаться произведения, не являющиеся предметом чьего-либо авторского труда (законы, судебные решения и т.д.), а также произведения отдельных  авторов. Творческий характер труда составителя выражается в подборе и расположении материала. Авторское право составителя сборника не мешает другому лицу самостоятельно систематизировать, обрабатывать и выпускать в свет те же произведения (п. ст. 135 Основ). Научное произведение представляет собой определенную систему понятий. Оно может быть выражено в форме учебника, монографии, статьи и т.д. Существуют и другие формы воплощения научных произведений, т.е.  формулы,  чертежи,  планы,  эскизы,  различного  рода карты (географические, геологические и др.). Произведение становится объектом авторского права в силу самого, факта его создания автором без какой-либо специальной регистрации,   оформления   или   соблюдения иных формальностей. Этим правовой режим объектов авторского права существенно отличается от режима охраны многих других результатов интеллектуального творчества, требующих специальном оформления (изобретений, рационализаторских предложений, промышленных образцов и др.).

Субъекты авторского права.

Субъектами авторском права выступают лица, создавшие творческим трудом произведения литературы, науки и искусства (авторы).

Возникновение  субъективных  авторских  прав  у гражданина не зависит от возраста, состояния здоровья, имущественного положения, места создания и выпуска произведения в свет и т.д. Иностранный гражданин может быть субъектом казахстанского авторского права, если его произведение впервые выпущено в свет на территории страны либо не выпущено, но находится на ее территории в какой-либо объективной форме. Когда произведение иностранного автора впервые выпущено в свет за границей или находится там в объективной форме, он становится субъектом казахстанского авторского права только в силу заключенных РК соглашений и в пределах, ими установленных. Субъективные авторские права возникают у автора в результате факта   создания произведения. Его права в юридической литературе принято называть первоначальными.6 Наряду с авторами к субъектам авторского права относятся лица (граждане и организации), которые не участвуют в создании произведений  литературы,   науки  и  искусства.   Их называют правопреемниками.  К правопреемникам  переходит определенный круг авторских правомочий по  использованию  произведения автора. Основаниями такого перехода служат закон, наследование или договор с автором.    Правопреемниками    становятся    наследники государство, организации (издательства, театры и др.), оформившие с автором договорные отношения по использованию его произведения. Круг правомочий указанных лиц уже, чем у автора, а по характеру правомочия производны, так как переходят от автора. Наследники   как субъекты авторского права приобретают права в силу закона или завещательных распоряжений. По закону и по завещанию наследнику  принадлежит право на опубликование, воспроизведение и распространение произведения,  право на вознаграждение. Наследник вправе решить вопрос об использовании изданных произведений, а также тех, что еще не выходили в свет. Различия прав наследника и действительного автора проявляются не только в их объеме, но и в сроке действия. Авторские права наследников действуют в течение 25 лет после смерти автора.

Государство   становится   субъектом   авторского   права в определенных случаях: при принудительном выкупе авторского права, объявлении  произведения  достоянием государства, ликвидации юридического лица, обладавшего авторским правом.

Согласно ст. 497 ГК, принудительно выкуплено государством может быть авторское право на издание, публичное исполнение и иное использование произведения. В каждом случае принимается постановление правительства, которое определяет порядок и условия использования произведений. Государство становится обладателем не всей совокупности авторских прав, а лишь отдельных правомочий.

Другим основанием признания государства субъектом авторском права является объявление произведений достоянием государства. Закон имеет в виду произведения, в отношении которых истек срок действия авторского права (ст. 496 ГК). И в этом случае принимается постановление правительства, • которое определяет порядок и условия использования произведений, объявленных достоянием государства. Действующее законодательство закрепляет авторское право за юридическими лицами в случаях и пределах, специально установленных законодательством. Гражданский Кодекс    признает   за издательствами, выпускающими энциклопедии, газеты, журналы, сборники научных   трудов   и  другие  продолжающиеся  издания,   право  на использование произведения (книги, журнала, сборника, газеты) в целом (ст. 479); за кино- и телестудиями – право на использование фильма в целом (ст. 480); за организациями эфирного вещания – право  разрешать  другим  организациям  ретрансляцию, запись и воспроизведение их передач, а также право разрешать публичное воспроизведение телепередач (ст. 480). Однако эти права не называются законом авторскими. Такой подход дает основание закрепить в законе авторские права за членами творческого коллектива, объединившего автора сценария, композитора, художника, режиссера-постановщика, оператора и других творческих  работников.   Ведь.  строго  говоря,   в   любом   случае произведение создается творческим трудом конкретных граждан, а юридические  лица  могут становиться   субъектами    авторских правоотношений лишь в случаях использования ими произведений, а не в качестве авторов (создателей).

 

3.3. Патентное право

 

Значительное место среди объектов интеллектуальной собственности занимают такие результаты интеллектуальной творческой деятельности как изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Вместе с товарными знаками, знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товаров они охватываются общим названием «объекты промышленной собственности». Это устанавливается в ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (Далее – Парижская конвенция), распространяющей свое действие и на территорию Республики Казахстан. Парижской конвенцией промышленная собственность понимается «в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения».

Термин «промышленная собственность» прочно вошел в законодательство РК. В целом же по сравнению с законодательством бывшей КазССР в правовом регулировании перечисленных, достаточно известных объектов произошли кардинальные изменения. Если кратко выразить суть этих изменений, то они сводятся к установлению совершенно иного, чем в советское время, режима использования данных объектов и правового оформления такого режима. В области охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на смену советской системе авторского свидетельства пришла признанная и действующая во всем мире патентная система охраны этих объектов промышленной собственности.

Основные черты советского изобретательского права сводились к тому, что автор или иное управомоченное лицо, чаще всего работодатель, подавали заявку на оформление своего результата авторским свидетельством (реже патентом) в единое для всех республик страны патентное ведомство Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий. После экспертизы производилась выдача охранного документа и публикация. После этого изобретение могло использоваться «советскими государственными, кооперативными предприятиями, организациями и учреждениями исходя из интересов государства и собственных интересов, без специального на то разрешения» (п. 27 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г.). Иная картина была при оформлении изобретения патентами, но законодательство было настолько неблагоприятно для патентовладельцев, что на изобретения, предназначенные для использования только в СССР, патенты почти не оформлялись. В основном патентами защищались изобретения, имевшие перспективу реализации или заключения лицензионного соглашения за рубежами страны.

Таким образом, право использования абсолютного большинства объектов промышленной собственности в бывшем СССР было обобществлено и принадлежало государству.

Ситуация коренным образом изменилась с обретением РК государственной независимости. В целях скорейшей интеграции в мировое экономическое сообщество было принято решение о внедрении на территории нашей страны патентной формы охраны объектов промышленной собственности и создании национальной патентной системы.

Суть патентной формы охраны заключается в том, что автор изобретения, полезной модели или промышленного образца или иное управомоченное им лицо для закрепления авторства и права использования технического достижения подает в уполномоченный государством орган (организацию) – патентное ведомство – заявку на получение удостоверенного авторитетом государства охранного документа – патента. Предварительный патент и патент на изобретение, промышленный образец, патент на полезную модель (далее – охранные документы) удостоверяют прежде всего исключительное право их обладателя, именуемого патентообладателем, на использование объекта промышленной собственности. Содержание исключительного права патентообладателя четко регламентировано ст. 992 ГК. Патентообладателю принадлежит широкий выбор возможностей по реализации своего исключительного права: реализовать техническое решение в собственном производстве, уступить третьим лицам право использования полностью на все время действия патента, уступить свое право полностью или частично на определенный промежуток времени, отказаться от использования вообще (правда, при определенных условиях). Данное исключительное право является абсолютным – третьи лица должны воздерживаться от его нарушения и могут использовать объект только по разрешению правообладателя, как правило, на возмездной основе.

Упомянутая статья подробно регламентирует круг действий, способных нарушить исключительные и абсолютные права патентообладателя. Отметим, что при наличии нарушения прав не принимается в расчет субъективное отношение нарушителя к содеянному им. Нарушение прав патентовладельца, имевшее место при отсутствии договорных отношений между нарушителем и правообладателем, расценивается с позиций норм деликтного права.

Патентные отношения отличаются четкой регламентированностью прав и обязанностей их участников. Большей, по сравнению с авторским правом, формализацией отличается регистрация объекта и закрепление первичных, после создания изобретения, патентных прав. Это объясняется необходимостью четкого установления автора изобретения и точного его обособления от такого же или сходного творения другого лица. Ведь в отличие от произведения литературы или искусства, являющегося неповторимым и оригинальным, изобретение в принципе повторимо. Например, тысячи ученых озадачены поисками эффективного средства против СПИДА. Несколько из них могут, идя каждый совершенно самостоятельным путем, придти к одному и тому же творческому результату и изобрести одно и то же лекарство. Более того, они могут придти за оформлением своих прав в один и тот же день!

Объекты патентования ценны не своей формой (хотя это немаловажно для промышленных образцов), а содержанием, имеющим зачастую большую коммерческую ценность. Именно этим объясняется стремление к обособлению прав различных субъектов. Большая коммерциализация патентных отношений хорошо видна из текста ст. 993 ГК – практически на любой стадии оформления созданного объекта, начиная с подачи и рассмотрения заявки любые будущие права могут быть переданы полностью или частично другому лицу.

По сравнению с действовавшей в СССР системой авторского свидетельства, патентная система призвана превратить технические решения, ранее бывшие объектом обобществления государства, в рыночный товар, объект будущих гражданско-правовых сделок. В этом плане ст. 993 и 994 ГК предоставляют автору и патентообладателю широкий выбор правомочий, составляющих их исключительное право.

Для регулирования новых отношений в области технического творчества формируется отдельная подотрасль гражданского законодательства, институт права интеллектуальной собственности и гражданского права в целом патентное право. Патентное право регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие при создании и использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Таким образом, известный во всем мире и действовавший в досоциалистический период на территории Казахстана институт «патентное право» по сути дела реанимирован и заменил социалистическое изобретательское право. Вместе с тем, не произошло полного восстановления патентного права царской России. С учетом реалий современного рыночного хозяйства, требований мировой системы, а также уровня патентно информационной обеспеченности нашей страны в Казахстане внедрена самостоятельная оригинальная система патентования. Ниже мы остановимся на этих особенностях.

При изучении данной главы следует иметь в виду, что в нее включены только нормы патентного права, имеющие наиболее принципиальное, основополагающее значение. Много норм отсылочного характера, которые необходимо применять вместе с нормами специальных патентно-правовых актов. Можно сказать, что в данной главе присутствуют проверенные временем нормы специального законодательства, служащие основой для более полного правового регулирования патентных отношений.

Исторически сложилось так, что отраслевое патентное законодательство начало развиваться ранее принятия Общей и тем более, Особенной части нового ГК Республики Казахстан. Данная подотрасль включает в себя нормативные акты различного уровня. Прежде всего это нормы Общей части ГК. Статьи 14, 22 ГК закрепляют патентные права в составе права интеллектуальной собственности, являющейся частью общей право- и дееспособности гражданина. Статья 59 ГК предполагает возможность внесения патентных прав в качестве вклада в уставный фонд хозяйственного товарищества. Статья 115 ГК предусматривает патентные права в составе объективированных результатов творческой деятельности, являющихся разновидностью объектов гражданского права, а ст. 119 ГК включает их в состав предприятия как имущественного комплекса. Статья 125 ГК устанавливает исключительное право как правовое основание владения всеми результатами интеллектуальной творческой деятельности, в том числе и технических достижений.

Среди отраслевых законов, регулирующих патентные отношения важнейшее и главное место занимает Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г., (далее – Патентный закон), который является по сути дела новой редакцией Патентного закона Республики Казахстан от 24 июня 1992 г. Новый Патентный закон, так же как и прежний, регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности, защищаемых патентом.

Можно констатировать, что семь лет существования прежнего Закона показали жизненность и эффективность его норм и прежде всего – удачность избранной Казахстаном системы патентования объектов промышленной собственности. Новый Патентный закон Республики Казахстан принят в связи со вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию и необходимостью отражения в нашем законодательстве требований «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС), а также в связи с принятием Общей и Особенной частей ГК. Его текст приведен в соответствие с терминологией ГК и другого современного законодательства, однако принципы функционирования патентной системы остались неизменными.

Наряду с законами республики, являясь частью ее законодательства, действуют многосторонние и двусторонние международные договоры Республики Казахстан в патентной области. 5 февраля 1993 г. Правительство нашей страны подписало «Декларацию Республики Казахстан о Международных Договорах в области охраны промышленной собственности» и направило ее во Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Далее – ВОИС). Было заявлено, что на территории Республики Казахстан после распада СССР будут продолжать применяться Конвенция, учреждающая ВОИС, заключенная в Стокгольме в 1967 г.; Парижская конвенция по охране промышленной собственности, заключенная в Париже в 1883 г. и пересмотренная в Стокгольме в 1967 г.; Договор о патентной кооперации (РСТ), заключенный в Вашингтоне в 1970 г. С 5 ноября 1995 г. на территории Казахстана действует Евразийская патентная конвенция, совершенная в Москве 9 сентября 1994 г. Ее участницами в настоящее время являются 9 стран, бывших республик СССР.

Двустороннее Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации в области охраны промышленной собственности заключено 28 марта 1994 г. Аналогичные Соглашения подписаны с правительствами Азербайджана, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана. Перечисленные международные конвенции и соглашения существенно облегчают в процедурном и финансовом отношениях международное патентование граждан и организаций Республики Казахстан, распространяя на них национальный режим других государств.

Нормативные акты следующего уровня – Указы Президента и постановления Правительства нашей страны в данной области посвящены в основном построению и регулированию патентной системы, понимаемой нами как совокупность государственных органов и иных организаций, обеспечивающих закрепление и охрану патентных прав. Среди таких актов следует отметить Указ Президента Республики Казахстан от 23 июня 1992 г. «О Национальном патентном ведомстве при Кабинете Министров Республики Казахстан», одноименное постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 21 июля 1992 г. N 622. Ряд постановлений Правительства посвящен порядку оплаты и размерам пошлин за патентование, порядку обмена охранных документов бывшего СССР на патенты Республики Казахстан. Отдельно следует отметить постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 11 августа 1994 г. N 896, утвердившее Положение о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, создаваемых в Республике Казахстан.

Патентно-правовые отношения отличаются сложностью и в целях правильного применения правовых норм и облегчения патентования патентное ведомство – издает инструктивно – методические материалы. Их достаточно много. Отметим в качестве важнейших Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение и полезную модель, аналогичные правила по промышленному образцу, инструктивные письма по проблемным вопросам патентования.

После таких предварительных замечаний об особенностях патентной формы защиты изобретений и современного состояния патентного дела в нашей стране остановимся более подробно на отдельных особенностях и проблемах патентного права нашей страны.

  1. Главная особенность патентной системы Республики Казахстан отражена в тексте ст. 991 ГК. Она заключается в том, что на такие объекты как изобретение и промышленный образец могут быть выданы два охранных документа – предварительный патент и патент.

С точки зрения «веса», содержания правомочий патентообладателя оба охранных документа абсолютно одинаковы и удостоверяют полный комплекс исключительных прав.

Разница между ними заключается прежде всего в сроке действия, а также в процедуре и продолжительности оформления. Предварительный патент на изобретение действует в течение 5 лет, а патент – в течение 20 лет.

Процедура выдачи предварительного патента отличается от действий по выдаче патента тем, что проводится только так называемая формальная экспертиза, которая сводится к проверке относимости указанного в заявочных материалах объекта к охраняемым объектам промышленной собственности, наличия и правильности составления требуемых патентным законом документов. Проверки технического решения на соответствие критериям патентоспособности – новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости – не проводится. Проверка наличия этих критериев называется еще экспертизой изобретения по существу. Для проведения такой экспертизы необходимо предварительно провести так называемый патентный поиск аналогов изобретения в специализированном и полном патентном фонде.

Эти критерии проверяются только в том случае, если обладатель предварительного патента или третьи лица, желающие обжаловать выдачу предварительного патента, требуют проведения такой проверки. Обладатель предварительного патента может ходатайствовать о проведении экспертизы по существу для того, чтобы преобразовать свой предварительный патент в патент и тем самым увеличить срок правовой охраны объекта до 20 лет.

Возможность же проведения экспертизы изобретения по существу по требованию третьих лиц означает, что по ее результатам выдача предварительного патента может быть оспорена, а сам предварительный патент может быть признан недействительным. То есть, предварительные патенты на изобретение и промышленный образец выдаются патентным ведомством на риск и под ответственность заявителя. Именно он отвечает за достоверность сведений, первоначально подаваемых в виде заявки.

Избранная в Казахстане система предварительного патента делает суды важнейшим звеном патентной системы и требует высокой квалификации судей, рассматривающих сложные патентные споры, являющиеся спорами по поводу объектов науки и техники.

Избранная нашей страной патентная система с выдачей двух охранных документов называется в специальной литературе явочно-проверочной системой, так как для получения первого охранного документа заявителю необходимо «явиться» в ведомство и выполнить минимум формальностей. Проверочной, потому что экспертиза возможна позже. Разновидности такой системы приняты во многих странах мира – Швейцарии (кроме патентов на изделия текстильной и часовой промышленности), Франции, Голландии, ряде стран СНГ и др. Она хороша тем, что позволяет быстро получить полноценный охранный документ и внедрить новшество в производство, удовлетворить спрос рынка на определенные товары, избежать расходов по дорогостоящей экспертизе. Важно учитывать и то, что в наш динамичный век изобретения устаревают довольно быстро и 5 – 8 лет бывает вполне достаточно для получения искомых материальных выгод. К тому же, у авторов и иных лиц появляется определенная альтернатива поведения. Если изобретение серьезное и есть экономический интерес охранять его длительное время, то можно ходатайствовать о получении долговременного патента.

После распада СССР новые страны, бывшие союзные республики были вынуждены внедрить такие системы – весь информационный массив, необходимый для проведения патентных поисков, остался в России. Но время показало, что по своей сути эта система прогрессивна и удобна для заявителей. Так, из 7456 первичных заявок на получение охранных документов на изобретения, поданных в Патентное ведомство Казахстана за 1992 – 1997 годы, 6796 или 91% заявителей пожелали получить предварительный патент. Эта система очень экономична для небогатых заявителей нашей страны и демократична, так как лишена неудобств рутинного делопроизводства, характерного для патентных систем с обязательной полной экспертизой.

В целях увеличения реального срока действия предварительного патента в комментируемом кодексе и Патентном законе Республики Казахстан предусмотрено продление срока действия предварительного патента по ходатайству заявителя на изобретение на 3 года с доведением всего срока его действия до 8 лет. В Патентном законе 1992 г. возможности такого продления не предусматривалось.

Новеллой, относящейся к изобретениям, является п.2 ст. 991 ГК, содержащая определение изобретения как технического решения, являющегося новым, имеющего изобретательский уровень и промышленно применимого. Оно созвучно определению п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях бывшего СССР. Изобретение признавалось им как новое и обладающее существенными отличиями техническое решение в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект. В отличие от советского законодательства, патентные законы всех стран СНГ, включая Россию, не содержат какого – либо определения изобретения. Видимо, сыграла свою роль стойкая аллергия на советское законодательство и систему авторского свидетельства. Определение это критиковалось как устаревшее и не позволявшее экспертам успевать за бурным развитием техники. В качестве довода приводилось и отсутствие такого определения в законодательстве ряда западных стран. Но, как водится, в пылу полемики забыли и несомненно положительную роль наличия такого определения.

Имеется в виду определение изобретения как «технического решения задачи». В пользу его неприятия приводится довод, что новое законодательство всех стран СНГ предоставило правовую охрану ранее непатентоспособным медицинским препаратам, способам диагностирования и лечения, пищевкусовым веществам и широкому кругу химических веществ. На первый взгляд, ряд из перечисленных здесь объектов не укладывался в понятие технического решения задачи. Но это только на первый взгляд. Не следует слово «техническое» расценивать только как относящийся к области техники. Оно ведь может выступать как исключающее возможность решения задачи организационными, формально-логическими, экономическими и т.д. способами. Именно во включении в определение признака решения задачи техническими способами лежит рубеж между объектами промышленной собственности и так называемыми непатентоспособными решениями. К таковым п. 3 ст. 6 Патентного закона относит открытия, научные теории и математические методы, методы организации и управления хозяйством, условные обозначения, расписания и правила и пр. С помощью таких способов и приемов также решаются утилитарные задачи, но это не техническое, а иное решение.

В пользу необходимости определения изобретения говорит и соображение логичности текста закона. Ведь другим объектам – полезным моделям и промышленным образцам – дано законодательное определение. Почему изобретения нужно определять только критериями патентоспособности?

Чтобы быть объектами патентной охраны, изобретение, полезная модель и промышленный образец должны отвечать критериям патентоспособности, изложенным, но не раскрытым в ст. 991 ГК. Их раскрытие содержится в статьях 6 – 8 Патентного закона.

Изобретение считается новым, если оно не известно из сведений об уровне техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. В свою очередь, сведения из уровня техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. То есть, новизну и изобретательский уровень не порочат сведения для служебного пользования или засекреченные, не позволяющие ознакомиться с ними открытым способом. При установлении новизны изобретения в сведения об уровне техники входят ранее поданные в Патентное ведомство неотозванные заявки на изобретения и полезные модели других авторов, а также запатентованные в РК изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

На практике возникают вопросы об отличии изобретений от полезной модели, а также о целесообразности выделения последней как самостоятельного объекта правовой охраны. Следует отметить, что полезная модель является новым для законодательства республики объектом, очень привлекательным для изобретателей ввиду простоты и экономичности оформления прав для получения полноценной патентной защиты. Статья 991 ГК, а также статья 7 Патентного закона определяет полезную модель как конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство). Отсюда следует, что по законодательству нашей страны полезной моделью может быть только устройство (конструкция, пространственное расположение элементов), но никак не вещество или способ.

Для патентоспособности полезных моделей не требуется наличия критерия изобретательского уровня, необходимого для изобретений. По этому признаку полезные модели в законодательстве ряда стран называют «малыми изобретениями». В Патентном законе ФРГ для оценки уровня полезных моделей существует термин «изобретательский шаг», подчеркивающий их малое значение по сравнению с изобретениями, имеющими изобретательский уровень.

  1. Круг субъектов патентных отношений в ГК подробно не представлен, однако его уяснение очень важно для полного понимания существа комментируемых отношений. Это авторы, соавторы объекта промышленной собственности; заявитель – лицо подавшее заявку на получение патента; лицо, указанное в заявке как имеющее право на получение патента; патентное ведомство; патентовладельцы; работодатель; лицензиар; лицензиат; правопреемники по различным основаниям перехода прав.

Понятие и содержание терминов «автор» и «соавтор» в отношении объектов патентного права не отличаются от их интерпретации, закрепленной в нормах Общих положений Раздела V и схожи с аналогичными моментами авторского права. Поэтому ст. 994 и 995 ГК об авторах и соавторстве достаточно понятны и не требуют особых комментариев.

Новеллами, изменяющими отраслевое патентное законодательство, являются нормы ст. 996 и 998 ГК о служебных изобретениях и порядке выплаты вознаграждения по ним. В отличие от ст. 9 Патентного закона от 24 июня 1992 г., устанавливающей право работодателя на получение охранного документа на объект, созданный работником в связи с выполнением им служебных обязанностей, только при наличии соглашения между ним и работником, ст. 996 ГК закрепляет безусловное право работодателя на патент. Только договор работодателя и работника о передаче права на получение патента последнему может изменить общее правило. Аналогичное правило закреплено в ст. 10 нового Патентного закона.

На практике достаточно часто возникают разногласия между работодателями и авторами служебных изобретений по поводу размера вознаграждения. Казалось бы, в ст. 9 Патентного закона от 24 июня 1992 г. закреплен демократичный договорный порядок, предусматривающий, что вознаграждение автору должно быть соразмерно выгоде, полученной работодателем от использования объекта. Однако зачастую эти договоры явно не в пользу работника, либо соглашения о размере вознаграждения не удается достичь. Не спасает положения и возможность передачи спора о размере вознаграждения в суд. Суды в свою очередь обращаются в Патентное ведомство за экспертными рекомендациями о размере вознаграждения по конкретным спорам. Мы полагаем, что подобные ситуации будут исключены при использовании новеллы, содержащейся в ст. 997 ГК и ст. 10 Патентного закона – при невозможности соразмерить вклад автора и работодателя в создание служебного объекта промышленной собственности за автором признается право на половину выгоды, которую получил или должен был получить работодатель.

  1. Заслуживают внимания проблемные в теоретическом плане и часто вызывающие практические затруднения вопросы о пределах действия и объеме патентных прав. Этому посвящен ряд статей Патентного закона, комментируемого кодекса, а также иных законодательных источников Республики Казахстан.

Отправной точкой для правильного понимания этих вопросов является положение о том, что в рыночной экономике права, предоставляемые патентом, есть вид монополии правообладателя. Исключительность патентных прав, их абсолютный характер являются правовым основанием для существования монополии. Наиболее полно это выражено в ст. 992 ГК. Вместе с тем, патентная монополия есть разрешенная, и, более того желательная для рыночной экономики монополия. Без установления такой монополии, как это доказано опытом социалистического хозяйствования, невозможно достичь заинтересованности авторов – в создании новых изобретений, промышленников – в их внедрении, а в целом систему хозяйствования – в обновлении технологий и выборе интенсивного, а не экстенсивного пути развития.

В пользу высказанного свидетельствует антимонопольное законодательство. Так, статья 3 Закона Республики Казахстан от 11 июня 1991 г. «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности» устанавливает, что его нормы не распространяются на права, вытекающие из законодательства «об изобретениях, промышленных образцах, товарных знаках, знаках обслуживания и авторских правах, за исключением тех случаев, когда соответствующие права умышленно используются их обладателями в целях ограничения конкуренции».

Вместе с тем, неограниченная монополия на эти объекты может привести к сдерживанию отдельными лицами – правообладателями прогресса на определенных, в основном новых направлениях развития науки и техники. Чтобы не допустить этого, статьями 998, 999, 1002 и 1004 комментируемого кодекса установлены пределы осуществления патентных прав, а также меры, стимулирующие добровольный отказ правообладателей от принадлежащей им монополии.

Действие предварительных патентов и патентов, выданных уполномоченным органом РК, ограничено территорией нашей страны. В свою очередь, национальные патенты других государств не действуют на нашей территории.

Что касается патентов, выданных международными организациями, то в настоящее время на территорию нашей страны распространяют свое действие только евразийские патенты, поскольку, как мы отмечали выше, Республика Казахстан является участницей Евразийской патентной конвенции.

Если иностранные лица хотят защитить свои изобретения и другие объекты на нашей территории, они должны подать заявку на объект с выполнением всех требований патентного законодательства Казахстана и получить ее охранные документы. При этом необходимо отметить, что иностранные лица не могут напрямую обратиться в патентное ведомство. В соответствии со ст. 36 Патентного закона их заявки должны быть поданы через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном ведомстве. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему иностранным заявителем.

Профессия патентного поверенного является новой для нашей страны. Введение такого института вызвано необходимостью адаптировать иностранные заявки к требованиям казахстанского законодательства, перевода ее материалов, и, главным образом, формулы изобретения, на казахский или русский языки, ведения переписки с ведомством. В настоящее время в Казахстане аттестовано 34 патентных поверенных – граждан Республики Казахстан. В основном это специалисты в различных отраслях науки и техники, имеющие также и познания в юриспруденции.

Патентная монополия ограничена также и во времени. Статья 999 устанавливает эти сроки. Началом течения срока действия патента и охраны объекта является дата подачи заявки, а реальные действия по защите прав могут быть осуществлены после выдачи патента.

Истечение сроков патента означает, что исключительное право его обладателя прекращается и любые лица могут по своему усмотрению использовать его изобретение без выплаты вознаграждения. Однако личные неимущественные права продолжают при этом действовать без ограничения срока.

Патентообладатель может в любое время действия патента объявить о предоставлении им любому лицу права использования изобретения или иного объекта. Это действие называется открытой лицензией и, по сути дела, является своеобразной открытой офертой заключить сделку. Пожелавший воспользоваться открытой лицензией обязан заключить с патентообладателей договор о платежах. Важно помнить, что заявление об открытой лицензии является безотзывным. Патентообладатель не может отказать кому-либо, либо вообще отказаться от такого заявления (например, найдя сразу после публикации конкретного выгодного лицензиара). Введение такого правомочия и корреспондирующих ему обязанностей свидетельствует о стремлении законодателя смягчить реалии патентной монополии.

В патентных отношениях возможно параллельное существование наряду с исключительными павами патентообладателя и прав третьих лиц на охраняемое решение. Это предусмотренное в ст. 1004 право преждепользования. Его суть ясна из теста статьи, отметим только, что непременным условием для преждепользования является использование объекта третьим лицом до даты приоритета и факт создания этим лицом объекта независимо от автора. Законодатель стремится здесь к достижению компромисса интересов и предоставляет третьему лицу право дальнейшего использования объекта, но без расширения сложившегося объема использования.

Одной из основных обязанностей патентовладельца является обязанность использовать техническое решение. В целях полного удовлетворения интересов общества государство может установить меры, принуждающие патентовладельца использовать изобретение или иной объект промышленной собственности.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В связи с распадом СССР реформа законодательства об охране интеллектуальной собственности оказалась незавершенной. Большинство названных выше союзных законов даже не успело вступить в действие, что, безусловно, на какое-то время затормозило процесс реформирования рассматриваемой области. Перед бывшими союзными республиками, а ныне — независимыми государствами встала задача самостоятельного развития начатого процесса. Наибольших успехов на этом пути достигла Российская Федерация.

Одновременно с созданием нормативной базы в 1992—1994 гг. в Российской Федерации была проделана большая работа по созданию и реформированию системы органов, занимающихся практической работой по охране интеллектуальной собственности.

Таким образом, к настоящему времени в Республике Казахстан в целом преодолена та кризисная ситуация, которая возникла в области охраны интеллектуальной собственности в связи с распадом СССР.

Важное место в жизни каждого общества, кроме материального производства, занимает духовная жизнь. Человек от рождения наделен способностью мыслить и творить, создавать произведения науки и культуры.

Результаты такой деятельности составляют и приумножают духовный и интеллектуальный потенциал каждого народа, государства и человечества в целом. Научный и духовный потенциал общества наряду с правильной социально-экономической политикой обеспечивает достижение обществом поставленных перед ним задач. Это особенно важно для Казахстана, где необходимо развивать наукоемкие и сложные производства, находить свою нишу в мировом технологическом разделении труда, а не рассчитывать только на вывоз энергоносителей и сырья.

Торговля такими результатами творческой интеллектуальной деятельности своих граждан и фирм, как музыка и песни, фильмы и книги, сложные химические продукты, лекарства и пищевые добавки, экономичные экологически чистые технологии, интегральные микросхемы и программные продукты для ЭВМ становится главным источником доходов высокоразвитых стран. Показателен в этом отношении пример США, где среди тысяч направлений бизнеса на пятом по доходности месте стоит шоу-индустрия, приносящая ежегодно 80 миллиардов долларов. По некоторым оценкам только потери в доходах Соединенных Штатов от несанкционированного использования таких результатов творческой деятельности, как патенты, товарные знаки, авторские права по всему миру составляют 200 миллиардов долларов. Творческие люди, научные, технологические, венчурные фирмы, университеты и лаборатории нуждаются в оформлении и охране своих произведений и изобретений также, как нуждаются и в охране материальных объектов.

Для констатации определенной степени принадлежности этих объектов конкретным лицам юридической наукой и практикой примерно 100-150 лет назад был выработан термин «интеллектуальная собственность». В течение двадцатого столетия он прочно вошел в правовой обиход и законодательство стран запада, но является новым для законодательства нашей страны. Ранее действовавший Гражданский кодекс не знал такого понятия прежде всего потому, что в бывшей Казахской ССР, как и во всем Советском Союзе право использования абсолютного большинства результатов интеллектуальной творческой деятельности было обобществлено и принадлежало как государству в целом, так и различным государственным организациям. То есть о чьей-либо, кроме принадлежащей государству, собственности в этой области в советское время говорить не приходилось. Термин «интеллектуальная собственность» преподносился как атрибут буржуазного права. Отношение к правовому режиму результатов интеллектуальной творческой деятельности коренным образом изменилось с обретением Республикой Казахстан государственной независимости. Основы законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. для обособления прав создателей произведений и изобретений, любых иных результатов творческой деятельности ввели термин «интеллектуальная собственность» и установили самые общие меры по ее охране. В дальнейшем было сформировано казахстанское законодательство об охране интеллектуальной собственности. Правовое регулирование и охрана результатов интеллектуальной творческой деятельности приобретают особое значение. Дело в том, что вопрос о надлежащей охране интеллектуальной собственности является важнейшей составной частью всех межгосударственных и межправительственных соглашений экономического характера. Без такой охраны ни одна страна или фирма не согласны идти на риск и поставлять нам современные технологии. Страна, где не защищается интеллектуальная собственность, обречена на ввоз устаревшей техники и технологий.

Даже размер и условия предоставления обычных финансовых инвестиций зачастую зависят от уровня правовой охраны интеллектуальной собственности в данной стране. Отношение страны к интеллектуальной собственности, принадлежащей гражданам других стран, прямо влияет на объем и эффективность торговли с этими странами. Например, страна, объявленная пиратом (где не предпринимается никаких мер против нарушителей прав интеллектуальной собственности) и внесенная в соответствующий список таких стран Американской ассоциацией обладателей прав интеллектуальной собственности, может лишиться режима наибольшего благоприятствования в торговле с США в отношении всех товаров этой страны, поставляемых на рынок США. Немаловажное значение уровень этой правовой охраны оказывает на международный авторитет, имидж каждой страны. Степень защищенности прав на интеллектуальную собственность характеризует степень цивилизованности рынка страны и уровень состояния законности и правопорядка. Существует эффективно функционирующая мировая система охраны интеллектуальной собственности. Авторитет и влияние этой системы на развитие соответствующего внутреннего законодательства Казахстана очень велик.

СПИСОК использованной  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция РК от 30 августа 1995г.
  2. Гражданский Кодекс (Общ. часть) РК от 2002 г.
  3. Гражданский Кодекс (Особ. часть) РК от 2002 г.
  4. Уголовный Кодекс РК от 16. 07. 1997 г.
  5. Конвенция, утверждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14.07.67 г.
  6. Закон РК «Патентный закон» от 24.07.1992 г.
  7. Закон РК «О товарных знаках и знаках обслуживания»
  8. Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06. 1996 г.
  9. Положение о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах создаваемых в РК, от 11.08.1994 г.

Источники и литературы

  1. Патентное право- Сергеев А.П. Патентное право. – М.1994 г.
  2. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. – М.1988 г
  3. Патентное право – Алматы, 1996 г.
  4. Право на результаты творческой деятельности – Гаврилов Е.П. Л.-1988 г.
  5. Интеллектуальная собственность. Основные материалы в 2-х частях-Новосибирск, 1993.
  6. Вешневский Л.М. и др. Формула приоритета: Возникновение и развитие авторского и патентного права: Наука. 1990.
  7. Гаврилов Э.П. Авторское право. – М.,1988.
  8. Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. – М., Юрид. лит.,1988.
  9. Сергеев А.П. Авторское право России. – С-П.: Государственный университет, 1994.
  10. Сергеев А.П. Патентное право. – М.: БЕК, 1994.
  11. Сутулов Д.М. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. – М.: “Юридическая литература”. 1968.

4 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. Москва 1965 год.

5 Пизуке Х.А. Правовое регулирование архитектурной деятельности . Москва 1984 год

6 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права . Москва 1956 год